Лежачим считается наследством

Принятие наследства и вступление в наследство

Поможем Вам вступить в права наследства! Опишите свою ситуацию, отправьте заявку и получите консультацию юриста по наследственным делам БЕСПЛАТНО!

Чтобы вступить в свои права, наследник должен подать исковое заявление, это и является юридическим фактом принятия наследства (за исключением выморочного имущества). Проще говоря, чтобы приобрести наследство, он должен сделать официальное уведомление о его принятии.

Право наследования гарантирует государство – это записано в Конституции РФ, в статье 35. Причем, согласно закону, при этом не имеют никакого значения пол, национальность, раса, имущественное и должностное положение, религия, убеждения, принадлежность к тем или иным общественным объединениям, прочие обстоятельства. Право наследовать и завещать имущество входит в содержание гражданской правоспособности, о чем свидетельствует статья 18 ГК РФ.

Наследство принимается в течение шести месяцев со дня его открытия. В течение этого периода времени оно считается «лежачим», то есть, не имеющим определенного собственника. Далее: если наследник принимает какую-то часть наследства, то по закону он считается принявшим все то наследство, которое ему причитается.

Нельзя принять наследство с какими-либо условиями, выражая собственные пожелания. Оно принимается только в соответствии с законом — безоговорочно и безусловно. Или же не принимается вовсе.

Существует два способа принятия наследства, закрепленные законодательством, — фактический и юридический. Чем они различаются?

Фактическое вступление в наследство означает, что наследник, говоря юридическим языком, начинает на определенном этапе совершать конкретные действия по содержанию, распоряжению и управлению наследуемым имуществом (например, оплачивать свой счет расходов на его содержание). Необходимо заметить, что эти действия должны начать осуществляться в срок, установленный для принятия наследства, а не после него (то есть, в течение первых шести месяцев со дня смерти наследодателя).

Юридический (или же заявительный) способ состоит в том, чтобы своевременно сделать заявление в установленной законом форме и передать его нотариусу, отметив в нем — да, наследник выражает свое желание вступить в права собственности на наследство.

Получите консультацию юриста по вопросам наследства прямо сейчас!

Дополнительные материалы по теме » Принятие наследства и вступление в наследство «:

prinyatie-nasledstva.ru

Статья 1152. Принятие наследства

1. Для приобретения наследства наследник должен его принять.

Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства не требуется.

2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

3. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Комментарий к Ст. 1152 ГК РФ

1. Понятие «наследник» используется в законе неоднозначно. В одних случаях наследником именуется субъект, обладающий правом на приобретение наследства (правом наследования), лицо, призываемое к наследованию, потенциальный правопреемник наследодателя. К таким наследникам относятся лица, которых завещатель назначил наследниками или подназначил (наследники по завещанию), а также перечисленные в ст. ст. 1141 — 1152 (наследники по закону). Именно в этом значении используется данное понятие в комментируемой статье.

В ряде других случаев наследниками именуются субъекты, уже ставшие правопреемниками наследодателя (ст. ст. 1138 — 1140, 1164, 1165 и другие статьи ГК).

Для того чтобы стать наследником во втором значении этого слова (наследник — правопреемник наследодателя), требуется, во-первых, чтобы лицо было призвано к наследованию, т.е. обладало правом на приобретение наследства (было наследником в первом значении слова «наследник»), и, во-вторых, чтобы это лицо, реализуя указанное право, выразило волю на приобретение наследства. Такое изъявление воли традиционно называется принятием наследства.

2. Лицо, имеющее право на принятие наследства (право наследования), может выбрать один из трех вариантов поведения:

1) принять наследство (осуществить принадлежащее ему право);

2) отказаться от наследства (отказаться от указанного права) (см. ст. ст. 1157 — 1159 ГК и комментарии к ним);

3) не принимать наследство (бездействовать).

О принятии наследства далее будет сказано достаточно подробно. Здесь же следует обратить внимание на сходство и различие второго и третьего вариантов поведения, «противостоящих» первому варианту. На первый взгляд создается впечатление, что речь идет об одном и том же: лицо, имеющее право на принятие наследства, не станет правопреемником наследодателя. По общему правилу это так. Однако закон последовательно различает отказ от наследства и непринятие наследства. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1141 ГК РФ наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей и, в частности, если наследники предшествующих очередей не приняли наследство либо отказались от него. Отказ от наследства есть действие, односторонняя сделка. Отказ не может быть впоследствии изменен или взят обратно (см. ст. ст. 1157 — 1159 ГК и соответствующие комментарии). При непринятии наследства субъект, обладающий правом на приобретение наследства, ведет себя пассивно, бездействует. В зависимости от того, отказался наследник от наследства или не принял наследство, закон установил разные сроки для принятия наследства другими лицами (наследниками) (см. ст. 1154 ГК и комментарий к ней). Суд может восстановить срок для принятия наследства по заявлению наследника, пропустившего установленный срок (не принявшего наследство в установленный срок), и признать наследника принявшим наследство (п. 1 ст. 1155 ГК). Наследство может быть принято по истечении срока без обращения в суд при условии согласия на это остальных наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 1155 ГК).

Таким образом, лицо, имеющее право наследования, может принять наследство, отказаться от него, не принимать его. Непринятие наследства и отказ от наследства различаются по правовой природе. В конечном счете последствия того и другого совпадают. Но есть отмеченные (и другие) различия.

3. Принятие наследства есть волевой акт. Обладатель права наследования желает стать правопреемником наследодателя. Это сделка — действие, направленное на достижение правовых последствий. Правовые последствия заключаются в том, что принятое наследство признается принадлежащим лицу, осуществившему право наследования (принявшему наследство). Принятие наследства — односторонняя сделка: для ее совершения необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК). Не требуется чьего-либо разрешения или согласия на ее совершение.

Вместе с тем эта одностороння сделка порождает правовые последствия не только для лица, ее совершившего, но и для других субъектов. Так, на вещь, принятую в порядке наследования, возникает право собственности — все («всякий и каждый») обязаны воздерживаться от нарушения этого права. Если наследников несколько, то принятие наследства каждым из них затрагивает имущественную сферу других наследников (вещи поступают в общую собственность, наследники становятся сокредиторами, содолжниками и т.д.). В результате принятия наследства происходит изменение субъективного состава обязательственных отношений, в которых участвовал наследодатель, — наследники получают принадлежавшие ему права и обязанности как кредитору, должнику или третьему лицу и т.д.

4. Как любая другая сделка, принятие наследства действительно, если оно осуществлено с соблюдением условий действительности сделок:

1) соответствует (не противоречит) закону;

2) лицо, совершающее сделку, в необходимой мере правосубъектно;

3) есть соответствие воли и волеизъявления; воля сформирована свободно;

4) сделка совершена в надлежащей форме.

5. Принятие наследства должно осуществляться в соответствии с требованиями закона. Так, в силу ст. 1110 ГК РФ наследство переходит к другим лицам в неизменном виде, как единое целое. Соответственно, в комментируемой статье установлено, что если принята часть наследства, то это означает принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Причем наследник, принимая часть наследства, может и не знать о существовании другого имущества. Но оно (другое имущество) также считается принятым наследником. Например, наследник подал заявление о принятии наследства, состоящего из квартиры и автомобиля, не подозревая, что наследственное имущество включает в себя также другие вещи, права и обязанности. С момента подачи такого заявления наследник считается принявшим также эти другие вещи, права и обязанности.

В комментируемой статье установлен запрет на принятие наследства под условием или с оговорками. Например, недопустимо принятие наследства при условии, что при разделе наследственного имущества субъекту, совершающему соответствующую сделку, будет передана квартира, принадлежавшая наследодателю. Нельзя принять наследство, оставив за собой право впоследствии отказаться от наследства. Невозможно принятие наследства при условии, что другие наследники откажутся или не примут наследство, и т.д. и т.п.

Суть акта принятия наследства заключается в изъявлении воли стать правопреемником наследодателя. Не может быть никаких условий или оговорок. Недопустимо принятие части наследства, сопровождающееся отказом от другого имущества (например, принимаются только определенные вещи и заявляется отказ от принятия других вещей или прав и обязанностей).

Если указанные правила нарушаются, то сделка по принятию наследства в соответствующей части является недействительной (ничтожной в силу противоречия закону) (ст. ст. 168, 180, п. 2 комментируемой статьи ГК).

Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части (ст. 180 ГК). Следовательно, если установлено, что наследник не принял бы наследство при отсутствии неких оговорок, условий и т.д., то сделка по принятию наследства будет недействительной (полностью). Наследник в этом случае будет считаться непринявшим наследство.

6. Лицо, принимающее наследство, должно быть полностью дееспособным. За несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), принятие наследства от их имени осуществляют их родители, усыновители или опекуны (ст. 28 ГК). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет принимают наследство с согласия законных представителей — родителей, усыновителей, попечителей. Согласие может быть предварительным и последующим (ст. 26 ГК). От имени гражданина, признанного недееспособным, принятие наследства осуществляет его опекун (ст. 29 ГК). Граждане, ограниченные в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами, принимают наследство с согласия попечителей (ст. 30 ГК).

Разрешение органов опеки и попечительства на принятие наследства малолетними, несовершеннолетними, недееспособными и ограниченно дееспособными не требуется. Другое дело, что такое разрешение требуется на отказ от наследства от имени таких лиц (см. ст. ст. 1157 — 1159 ГК и комментарий к ним).

В содержание правосубъектности юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Федерации и других субъектов, перечисленных в ст. 1116 ГК РФ, входит возможность принятия наследства. Но в силу прямого указания, включенного в п. 1 комментируемой статьи, не требуется принятия выморочного имущества (см. ст. 1151 ГК и комментарий к ней). Существование этого правила обусловлено стремлением к правовой определенности, ибо в его отсутствие, если бы не состоялось принятие наследства Российской Федерацией, наследственное имущество оказалось бы бессубъектным.

7. При принятии наследства должно быть соответствие воли и волеизъявления. Если, предположим, наследник вступил во владение и управление наследственным имуществом, то, судя по его действиям (волеизъявлению), он принял наследство. Однако он может совершить эти действия с намерением сохранить имущество в интересах других наследников, не желая приобретать наследство (отсутствие воли на принятие наследства). При установлении такого рода обстоятельств наследник не считается принявшим наследство (см. также п. 2 ст. 1153 ГК и соответствующий комментарий).

Воля на принятие наследства должна быть сформирована свободно (нет насилия, угрозы и т.п.). В противном случае сделка может быть признана недействительной (ст. 179 ГК). Сделка по принятию наследства, совершенная под влиянием заблуждения, также может быть признана недействительной (ст. 178 ГК).

8. О форме сделки по принятию наследства см. ст. 1153 ГК РФ и комментарий к ней.

9. Включение в закон правила, содержащегося в абз. 2 п. 2 комментируемой статьи, обусловлено диспозитивным характером гражданско-правового регулирования.

Предположим, отец завещал сыну квартиру. На иное наследственное имущество открывается наследование по закону. Сын может принять причитающееся ему по завещанию, а также принять наследство, переходящее наследникам в силу закона. Он может отказаться от наследования по завещанию или по закону. Может вовсе отказаться от наследства. Если, предположим, мать такого наследника умерла, не успев принять наследство, то сын получает еще и право на принятие наследства, причитавшегося матери, и наряду с указанными действиями может также реализовать это право, не осуществлять его, отказаться от принятия наследства и т.д.

Словесное воплощение рассматриваемого правила представляется не вполне корректным . Дело в том, что в специальной норме об основаниях наследования указывается всего два основания наследования: по завещанию и по закону (см. ст. 1111 ГК и комментарий к ней). В данном же случае констатируется наличие неопределенного количества оснований наследования, хотя упоминаемое наследование в порядке наследственной трансмиссии — это тоже наследование по закону. Однако идея, сформулированная в абз. 2 п. 2 комментируемой статьи, представляется заслуживающей поддержки.

———————————
На это уже обращалось внимание в литературе. См.: Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право: Комментарий законодательства и практика его применения. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2009. С. 113 — 114.

Кстати, существование рассматриваемого правила свидетельствует о том, что закон допускает принятие части наследства с одновременным отказом от другой части, если наследник призывается к наследованию по нескольким основаниям. Частичное принятие наследства невозможно в рамках одного основания. Например, если завещаны автомобиль и квартира и имеется иное имущество, то наследник по завещанию, являющийся одновременно наследником по закону, вправе отказаться от незавещанной части, но не может принять квартиру, отказавшись от автомобиля, поскольку они причитаются ему по одному основанию.

10. Существование правила, включенного в п. 3 комментируемой статьи, обусловлено тем, что право на принятие наследства есть у каждого из наследников. Соответственно, принятие наследства по сути своей есть акт индивидуальный, он совершается каждым из наследников. Принятие наследства кем-либо из наследников не означает принятия наследства другими наследниками, ибо при противоположном подходе оказалось бы, что, во-первых, кто-то из наследников определяет состав правопреемников наследодателя; во-вторых, кто-то из наследников получал бы права и обязанности, принадлежавшие наследодателю, не выразив на то свою волю, а может быть, и вопреки своей воле.

Сказанное, конечно, не означает недопустимость согласованных действий наследников при принятии наследства (см. комментарий к ст. 1157 ГК).

11. Со дня открытия наследства и до дня его принятия субъективные права и обязанности, принадлежавшие наследодателю (в том числе права на вещи (право собственности и др.)), как бы парадоксально это ни звучало, являются бессубъектными. Наследственное имущество именуется «лежачим». Однако право (п. 4 комментируемой статьи) исходит из того, что, если наследство принято, оно признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства. В данном случае использован такой юридико-технический прием, который именуется фикцией: факт действительности «подводится» под формулу, не соответствующую этому факту. Наследник может в течение более или менее продолжительного времени и не знать о смерти наследодателя и, стало быть, об открытии наследства. Узнав об этом, он может раздумывать о том, стоит ли принимать наследство или считать неэтичной поспешность в принятии наследства и т.п. Однако, как только наследник принимает наследство, считается, что права и обязанности наследодателя возникли у него (перешли к нему) со дня открытия наследства. Как принято говорить, акту принятия наследства придается обратная сила. Де-факто какое-то время наследственное имущество было бессубъектным, де-юре благодаря введению рассматриваемости фикции оно принадлежит наследнику с момента смерти наследодателя. Именно с этого момента он становится собственником вещей, принадлежавших наследодателю, получает его права (как кредитора в различного рода обязательствах (купли-продажи, займа и т.д.) и других правоотношениях), а также обязанности. Причем, как отмечено в п. 4 комментируемой статьи, не имеет правового значения момент фактического принятия наследства (см. ст. 1153 ГК и комментарий к ней).

В силу правила, содержащегося в п. 2 ст. 8 ГК РФ, права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом. В комментируемой статье как раз установлено исключение из указанного общего правила: даже если право подлежит государственной регистрации, оно считается принадлежащим наследнику, принявшему наследство, со дня открытия наследства независимо от того, осуществлена регистрация права или нет. Так, государственной регистрации подлежат права на недвижимость (ст. 131 ГК), следовательно, по общему правилу права на недвижимое имущество возникают с момента такой регистрации (а не с момента заключения договора (купли-продажи, мены и т.д.), создания вещи и т.д.).

При наследовании права наследодателя на недвижимое имущество считаются перешедшими наследнику со дня смерти наследодателя. Другое дело, что наследник, уже являющийся собственником недвижимого имущества, до государственной регистрации права на недвижимость не сможет реализовать все свои правомочия. Он может владеть и пользоваться соответствующей вещью, но большинство актов распоряжения (продажа, передача в залог и др.) не может быть совершено до момента государственной регистрации права собственности.

В случаях, предусмотренных ГК РФ, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результат или такого средства (п. 1 ст. 1232 ГК). Так, государственной регистрации подлежат изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1353 ГК). Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по наследству в соответствующих случаях также подлежит государственной регистрации (п. 5 ст. 1232 ГК).

stgkrf.ru

Принятие наследства (статья)

«Чтобы стать субъектом прав и обязанностей, наследнику необходимо принять наследство. Под принятием понимается выражение намерения со стороны лица, призванного к наследованию, вступить во все юридические отношения, составляющие в совокупности наследство. Принятие наследства является односторонней юридической сделкой, выражающей согласие на сделанное завещателем предложение, осуществление предоставляемого ему законом прав». «Только с принятием наследства наследник делается преемником наследодателя в принадлежавших ему правах и обязанностях».

С момента открытия наследства до принятия его наследниками наследство издревле принято называть лежачим (hereditas jacens). Это наследство не принадлежит наследодателю, со смертью которого прекратилась его правоспособность, выступающая в качестве необходимой предпосылки правообладания. Нельзя быть носителем субъективных прав и обязанностей, не будучи правоспособным субъектом вообще. Также нельзя утверждать, что лежачее наследство принадлежит наследникам. В момент открытия наследства у наследников возникает лишь право на его принятие, но не право на наследство.

Мы согласны с мнением Ю.К. Толстого, что с момента открытия наследства до принятия его наследниками наследство представляет собой совокупность бессубъектных прав и обязанностей. Такое состояние длится до тех пор, пока наследство не будет принято наследниками либо не перейдет к государству. Для приобретения наследства наследник должен его принять.

Принятие наследства иногда именуют «вступлением в права наследования». Это не совсем точное определение и должно означать, по существу, восприятие наследником всей правовой ситуации, совокупности правовых отношений, в которых участвовал наследодатель при жизни (за исключением неразрывно связанных с личностью наследодателя).

Принятие наследства — выражение наследниками в определенном порядке своей воли на принятие наследственного имущества, после смерти наследодателя, основываясь на законе или завещании.

Принятие наследства односторонняя сделка, создающая юридические последствия, не нуждаясь в чьем-либо ответном, встречном волеизъявлении. Это относится и к наследованию по закону, и к наследованию по завещанию. Завещание, как известно, также является односторонней сделкой. При наследовании по завещанию волеизъявление завещателя и волеизъявление наследника никогда не существуют одновременно и представляют собой две односторонние сделки, которые не составляют взаимной сделки (договора).

Право на принятие наследства входит в состав общей правоспособности гражданина. Самостоятельно осуществить это право может только полностью дееспособное лицо: достигшее 18 лет, вступившее в брак до достижения 18 лет, приобретшее полную дееспособность в порядке эмансипации. На основании ст.ст. 28 и 29 ГК РФ за малолетних наследников (детей до 14 лет), и за наследников, признанных судом недееспособными; наследство могут принять (отказаться) их законные представители (родители, усыновители, опекуны).

Лица, дееспособность которых в соответствии с законом или по решению суда ограничена частично (несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет и лица, признанные ограниченно дееспособными судом), принимают (отказываются) наследство самостоятельно, но с согласия своих законных представителей.

ГК РФ устанавливает единственное исключение из императивного правила о необходимости принятия наследства: совершение соответствующих действий не требуется для приобретения выморочного имущества. В целях защиты интересов государства и третьих лиц (кредиторов наследодателя, отказополучателей и др.) отказ от наследства (непринятие наследства) не допускается, так как при отказе от наследования выморочного имущества, оно становилось бы бесхозяйным и режим перехода его к другим лицам регулировался бы по-иному (ст. 225 ГК РФ). Свидетельство о праве на такое наследство выдается в общем порядке. Поскольку свидетельство о праве на наследство не является правообразующим актом, а лишь подтверждает существующее право, неполучение его лишает наследника возможности осуществлять защиту своих прав (истребовать имущество из чужого незаконного владения и т.п.), а также распоряжаться ими, но не освобождает РФ от обязанностей, возникших в связи с наследованием выморочного имущества (выплаты долгов наследодателя, исполнения завещательного отказа, возложения и т.п.).

Акт принятия наследства — единое действие, охватывающее все наследственное имущество, причитающееся наследнику, который его принял, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Это вытекает из принципа универсальности наследственного правопреемства. Приняв часть наследственного имущества, наследник признается принявшим все наследство в целом, причем как активы (имущество наследодателя и его права требований к третьим лицам), так и пассивы (долги наследодателя).

Если в составе наследства имеется различное имущество (квартира, акции, дача, автомобиль и т.п.), наследнику достаточно, совершить действия, свидетельствующие о принятии им какого-либо одного из этих объектов и нет необходимости осуществлять аналогичные действия в отношении каждого из них, в том числе и тех, которые будут обнаружены или появятся после принятия наследства, например авторский гонорар или вклад в иностранном банке.

Не исключены случаи, когда впоследствии выяснится, что наследство обременено значительным количеством долгов, поэтому наследник на основании п. 2 ст. 1157 ГК РФ может отказаться от уже принятого наследства. Таким образом, принятие наследства не является бесповоротным актом, однако указанная «поворотность» ограничена сроком для принятия наследства.

Принцип универсальности правопреемства, в том числе и правило о единстве наследственного имущества, действует в пределах только одного основания наследования. Если наследник призывается к наследованию по нескольким основаниям — по закону и по завещанию, по закону и в порядке наследственной трансмиссии и непосредственно в результате открытия наследства, то он может принять наследство и по одному из этих оснований, и по всем основаниям.

Если наследник призывается к наследованию частей одного наследства по одному и тому же основанию, то он не имеет права выбора. Например, сын наследодателя, которому по одному завещанию предназначался автомобиль, а по второму — жилой дом, требующий ремонта, не вправе принять наследство только по первому завещанию. Отказ сына от принятия дома будет неправомерен исходя из п. 2 ст. 1152 ГК РФ.

Акт принятия наследства носит универсальный, безусловный, безоговорочный и, за исключением случая, предусмотренного п. 2 ст. 1157 ГК РФ, бесповоротный характер, осуществляемый в определенный законом срок.

С юридической точки зрения любая оговорка представляет собой не что иное, как определенное условие совершения каких-либо действий. Несмотря на это, как и в ч. 1 ст. 546 ГК РСФСР, ГК РФ не допускает принятие (отказ) наследства под условием или с оговорками. В обратном случае в отношениях по наследованию на длительный период возникло бы состояние правовой неопределенности, с чем гражданский оборот мириться не может.

Сохранение обоих терминов, на наш взгляд, направлено на исключение неоднозначного толкования действий наследника, направленных на принятие наследства. Если в заявлении о принятии наследства сказано, что оно будет принято в случае его принятия и другими наследниками, или если из состава наследства наследнику будет выделено определенное имущество и оно не обременено долгами — это принятие наследства под условием. Такое принятие ничтожно, то есть не порождает никаких правовых последствий. Заявление о принятии лишь части наследства, принятии наследства по прошествии определенного периода времени — это принятие наследства с оговоркой.

Принятие (отказ) наследства — акт индивидуальный, то есть каждый наследник должен действовать за себя и не может принять (отказаться) наследство за других наследников, если только не уполномочен на то доверенностью либо в силу закона. Принятие наследства одним из наследников не означает, что его приняли и остальные наследники, и не дает оснований делать какие-либо выводы относительно их намерений по поводу принятия наследства.

Еще одна сторона принципа универсальности правопреемства: переход наследства к наследникам в один и тот же момент раскрыто в п. 4 ст. 1152 ГК РФ. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, т.е. акту принятия наследства придана обратная сила. Это связано с тем, что правопреемство, в том числе и возникшее в порядке наследования, предполагает непрерывность существования прав и обязанностей при смене их носителей.

В силу прямого указания ГК РФ право на любое наследственное имущество возникает независимо от государственной регистрации права на имущество (когда такое право подлежит регистрации). Таким образом, наследник, не осуществивший государственную регистрацию наследственного недвижимого имущества, будет собственником этого имущества, но распоряжаться (например, продать, сдать в аренду и т.д.) им не сможет.

Акт принятия наследства прекращает неопределенность статуса лежачего наследства, которая состоит в отсутствии субъекта права собственности при (возможно) наличии владельцев и (или) пользователей.

Принятие наследства в соответствии с законом может быть осуществлено двумя способами. В литературе они названы «формальным» и «неформальным». Или как их еще называют юридический и фактический способы принятия наследства.

Формальный или юридический способ — это подача наследником письменного заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, совершаемых путем активных действий, бесспорно и, безусловно, выражающих волю на приобретение наследства.

B.C. Толстой указывал, что «если заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство подано в нотариальный орган до истечения сроков на принятие, никаких доказательств вступления во владение или управление наследственным имуществом не требуется: само это заявление представляет собой один из способов принятия наследства».

Заявление о принятии (отказе) наследства в письменной форме подается по месту открытия наследства (хотя бы сам наследник проживал в другом месте) нотариусу, в том числе и частнопрактикующему, который имеет право выдавать свидетельства о праве на наследство или должностному лицу, уполномоченному на совершение нотариальных действии. В нем указывается фамилия, имя, отчество наследника, адрес. Заявитель сообщает, что принимает наследство умершего родственника, дату открытия наследства и адрес, по которому проживал наследодатель. В случае, если наследником подано заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, то заявление о принятии наследства подавать не нужно. Но, если подано второе заявление, то впоследствии необходимо подать и первое. Такое заявление регистрируется в книге учета наследственных дел, и по нему заводится наследственное дело.

Для подачи заявления о принятии (отказе) наследства наследник может либо лично приехать к нотариусу, либо передать заявление с законным представителем. Наследнику предоставлено право передать заявление через третье лицо (родственника, курьера и др.) или направить его по почте. Если заявление направляется по почте, то оно считается поданным своевременно, если оно отправлено до истечения установленного законом срока, но поступило к нотариусу после его истечения. В этом случае доказательством является квитанция об отправке заказного письма или конверт с почтовым штемпелем.

При личной передаче какие-либо дополнительные требования к заявлению не предъявляются; при иной передаче подпись наследника на заявлении должна быть нотариально засвидетельствована, либо нотариусом, либо должностным лицом, которому предоставлено право совершать нотариальные действия, а также должностным лицом, имеющим право удостоверять доверенности. Если принятие наследства осуществляется через представителя, то он должен быть снабжен доверенностью, специально предусматривающей полномочие представителя на принятие (отказ) наследства.

Для принятия наследства законным представителем (родителем, опекуном) доверенность и разрешение органа опеки и попечительства на принятие наследства от имени подопечного не требуется. Если малолетний наследник находится в детском доме, нотариус должен сообщить соответствующему органу опеки и попечительства и позаботиться об истребовании документа, подтверждающего факт принятия им наследства.

Законодателем не урегулирован вопрос о том, в каком порядке должно совершаться принятие наследства, причитающегося липу, признанному безвестно отсутствующим. Нам представляется, что если имущество безвестно отсутствующего передано в доверительное управление, осуществление действий по принятию (отказу) наследства должно быть возложено на управляющего. В тех случаях, если управляющий не был назначен, принятие наследства (отказ от него) следовало бы возложить на орган опеки и попечительства.

Неформальный или фактический, способ принятия наследства заключается в совершении действий, свидетельствующих о желании наследника приобрести наследство (так называемые конклюдентные действия).

Законодатель, закрепляя сложившуюся практику и не имея возможности перечислить все действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, приводит примерный перечень таких действий. Считается, что наследник принял наследство, если он вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Как мы видим, теперь закон к таким конклюдентным действиям относит не только «вступление во владение» наследственным имуществом, но и в управление им. В литературе существуют различные определения понятия владения. Так, Д.М. Генкин под владением понимает «фактическое господство лица над вещью». Некоторыми авторами владение определяется как «фактическое обладание вещью, дающее возможность физического или юридического воздействия на вещь», а право владения — как «основанная на законе возможность обладания вещью, создающая условия хозяйственного воздействия на нее».

О.Ю. Шилохвост, комментируя третью часть ГК РФ пишет, что «необходимость упоминания об управлении наследственным имуществом связана с тем обстоятельством, что осуществление соответствующих действий далеко не всегда связано с физическим обладанием имуществом, как, например, при осуществлении коммунальных платежей лицом, не проживающим в жилом помещении. При этом под владением принято понимать фактическое обладание имуществом, а под управлением — действия, направленные на сохранение имущества и обеспечивающие его нормальное использование».

Свидетельством о фактическом принятии наследства судебная и нотариальная практика признает вселение и проживание наследника в принадлежавшей наследодателю квартире, в другом жилом помещении, осуществление там ремонта, обработку садового участка, сбор с него урожая, посадку насаждений на земельном участке, перевозку к себе всего или части имущества наследодателя, взятие документов и ключей от автомобиля, принадлежавшего наследодателю, произведение описи имущества умершего, передачу или принятие наследником имущества наследодателя на хранение, установку дополнительных замков и охранной сигнализации в квартире, оплату коммунальных и страховых платежей, закупку или заготовку кормов для скота, уплату налогов на недвижимое имущество и долгов наследодателя за свой счет, получение наследником от третьих лиц денежных сумм, причитавшихся умершему и т.п.

Проживание наследника после смерти наследодателя в том же помещении, которым он пользовался, всегда рассматривается как принятие наследства (при отсутствии со стороны таких наследников заявления об отказе от наследства), поскольку наследник фактически вступает во владение вещами, принадлежавшими умершему. Продолжительность такого проживания после смерти наследодателя значения не имеет. Достаточно, если наследник хотя бы на один день пережил наследодателя. Не считается принятием наследства участие и расходы наследника на похороны наследодателя.

В подтверждение факта принятия наследства нотариусу должны быть представлены: сберегательная книжка, аккредитив, облигации на имя наследодателя, справка о регистрации по месту жительства наследника в квартире, в которой проживал и наследодатель, справка местной администрации о том, что наследник пользовался недвижимым имуществом, квитанция об уплате налога, договор подряда на проведение ремонтных работ, технический паспорт и ключи от автомобиля и др.

Сберегательная книжка является доказательством принятия наследства, в том случае, если наследник использовал ее в рамках определенных прав, то есть обращался за получением части денег на похороны и т.д. Удержание на руках документа, который не используется, нельзя расценивать как способ принятия наследства.

Как замечает B.C. Толстой, «не всякое имущество может быть приобретено путем вступления во владение или управление им. Нельзя, например, с помощью конклюдентных действий стать владельцем авторского или изобретательского права, принадлежавшего наследодателю (право на авторское вознаграждение, на получение авторского свидетельства и т.д.). Эти права составляют особую категорию, их можно принять и использовать, только получив свидетельство о наличии права на данное наследство».

Фактом принятия наследства можно считать обращение лица с заявлением в суд об установлении родственных отношений с наследодателем или с иском о разделе наследственного имущества в связи с необходимостью оформления наследственных прав. До 17 мая 2001 г., то есть до внесения изменений в ст. 532 ГК РСФСР, проверка степени родства производилась нотариусами без каких-либо особых затруднений. Доказательствами родственных отношений с наследодателем для наследников первой и второй очередей являлись свидетельства органов ЗАГСа о заключении брака, о рождении и усыновлении. Конечно же, близким родственникам, как правило, значительно проще бывает документально подтвердить степень родства.

С учетом увеличения круга наследников по закону и связанного с ним усложнения сбора необходимых документов, очевидно, следует расширить перечень возможных средств доказывания и подтверждения родственных отношений между наследодателем и наследниками. Так, в качестве документов, подтверждающих родственные отношения с наследодателем, возможно использовать: справки о родственных отношениях, выданные органами ЗАГСа на основании соответствующих копий актовых записей; аналогичные справки, выданные организациями (по месту работы либо по месту жительства наследодателя или наследников), в которых имеются подобные сведения; записи в паспортах о супруге; домовые книги и т.п. В случае если в документах имеются разночтения в фамилиях, именах, отчествах либо имеются незначительные расхождения, должен ли нотариус требовать подтверждения родственных отношений в судебном порядке? Если не совпадает буква в имени, то на практике нотариусы запрашивают органы ЗАГСа или руководствуются общими представлениями, что является правовым обычаем.

При использовании документов, лишь косвенно подтверждающих родство, очевидно, следует применять принцип комплексности оценки: факт родственных отношений должен быть подтвержден не одним документом, а их совокупностью. При недостаточности доказательств, подтверждающих родственные отношения и их степень, нужно истребовать решение суда об установлении необходимых юридических фактов (факта родственных или брачных отношений, факта регистрации тех или иных событий, факта иждивенчества и т.п.). Следует рекомендовать нотариусам шире использовать возможность включения в свидетельство о праве на наследство тех наследников, которые не могут подтвердить своих родственных отношений с наследодателем, если при этом есть добровольное согласие наследников (чье родство не вызывает сомнения), подтвердивших свою степень родства.

В случае фактического принятия наследства, путем совершения наследником одного из вышеперечисленных действий, но не возможности представления подтверждающих документов, он вправе на основании ст. 247 ГПК РФ обратиться в суд с заявлением о признании факта принятия наследства, доказывая этот факт иными, в том числе и свидетельскими показаниями. Такое заявление рассматривается в порядке особого производства. Если же возникает спор о праве на наследство, то такое заявление подлежит рассмотрению судом в порядке искового производства.

Наследник может вступить в управление наследственным имуществом, принять меры к охране такого имущества, не имея намерения лично принять наследство, а в интересах других наследников. Поэтому п. 2 ст. 1153 ГК РФ устанавливает оспоримую презумпцию принятия наследства при совершении действий по фактическому принятию наследства. Поскольку это презумпция, то данное предположение будет верным, пока не доказано иное. Обязанность представления доказательств о том, что, осуществляя соответствующие действия, наследник не имел намерения принимать наследство, возлагается на наследника. Представляется, что достаточным доказательством «иного» может считаться заявление наследника о том, что совершение им названных действий не имеет цели принять наследство, то есть обратиться в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства, так как этот факт приобрел юридическое значение, а перечень фактов, имеющих юридическое значение, содержащийся в ч. 2 ст. 264 ГПК РФ, носит лишь примерный характер. Либо наследник в этом случае может отказаться от наследства.

По этому вопросу среди теоретиков-цивилистов мнения расходятся. О.С. Иоффе утверждал, что «вступление наследников в фактическое владение наследственным имуществом имеет значение презумпции принятия наследства, которая может быть опровергнута подачей ими в установленный срок заявления об отказе от наследства». Т. Чепига, отвергающая презумпцию принятия наследником наследства, полагала, что «фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом и неподача заявления об отказе от наследства — такова совокупность фактов, которая влечет признание наследника принявшим наследство».

Закон прямо не отвечает на вопрос о том, возможно ли представительство при фактическом принятии наследства. Несмотря на это, неформальное принятие наследства, может быть осуществлено наследником как лично, так и через представителя. При этом, поскольку в результате совершения конклюдентных действий признается, что наследник принял наследство, эти действия должны быть прямо перечислены в доверенности.

В соответствии с п. 1 ст. 1163 ГК РФ свидетельство о праве на наследство выдается в любое время по истечении шести месяцев со дня его открытия. Каждый из наследников, представивших все необходимые документы, вправе требовать выдачи свидетельства о праве на наследство на причитающуюся ему долю, не дожидаясь, когда к нотариусу обратятся другие наследники.

Из общего правила о сроках выдачи свидетельства о праве на наследство предусмотрены исключения:

— свидетельство о праве на наследство как по завещанию, так и по закону может быть выдано и ранее указанного срока, если нотариус располагает достоверными данными об отсутствии других имеющих право на наследство (или его часть) лиц, кроме обратившихся за выдачей свидетельства;

— выдача свидетельства о праве на наследство может быть приостановлена по решению суда. Согласно ст. 41 Основ законодательства о нотариате по заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде право или факт, связанный с оформлением наследства, выдача свидетельства может быть отложена на срок не более 10 дней. Если в пределах этого срока суд не сообщит о поступлении заявления, нотариус обязан выдать свидетельство о праве на наследство. В случае получения сообщения о поступлении заявления заинтересованного лица выдача свидетельства приостанавливается до решения суда;

— основанием приостановления выдачи свидетельства о праве на наследство также является получение нотариусом данных о наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.

Законодатель не определяет критериев отнесения данных к достоверным. Достоверность таких данных оценивается нотариусом, что является крайне затруднительным и на практике вызывает спорные ситуации. В качестве таких данных в зависимости от обстоятельств рассматриваются справки с места работы наследодателя о составе его семьи и круге имеющихся родственников, выписки из листка по учету кадров наследодателя, заполненному им по месту работы, справки военкомата, где наследодатель состоял на воинском учете, справки отдела социального обеспечения, где наследодатель получал пенсию и т.д. Мы согласны с мнением нотариуса Р.И. Виноградовой, что «даже справка с места работы наследодателя о составе его семьи и круге имеющихся родственников, выдаваемая согласно личному листку по учету кадров, которая ранее являлась таким доказательством, в настоящее время (с увеличением круга наследников и при наличии множества кратковременно действующих фирм) вряд ли может служить основанием для досрочной выдачи свидетельства о праве на наследство». Скорее всего, наследодатель не стал бы указывать в листке по учету кадров своих родственников дальних степеней родства, а ограничится кругом близких родственников. Помимо этого, нет никакой гарантии того, что у наследодателя нет наследника по завещанию (о завещания может быть никому не известно). Ничем не возможно подтвердить и факт отсутствия завещания, составленного позже того, которое представлено в нотариальную контору.

Кроме того, возможны случаи утаивания наследниками (желающими получить свидетельство о праве на наследство до истечения установленного законом срока) информации о наличии у наследодателя других наследников и случаи выдачи компетентными органами спорных документов. Выявить все указанные ошибки и злоупотребления возможно не всегда, даже в случае выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство в установленный по общему правилу срок, не говоря уже о случаях выдачи свидетельства ранее указанного срока. Учитывая вышеизложенное, в интересах всех наследников представляется целесообразным исключение п. 2 ст. 1163 ГК РФ из состава норм Гражданского Кодекса РФ.

superinf.ru

Смотрите еще:

  • Вакансии в кемерово юрист Вакансии h Юристы, коллекторы, приставы в Кемерово и соседних городах Кемерово Юрист — от 15 000 р. Обязанности: ведение исполнительного производства,контроль за своевременным применением принудительных мер судебным приставом- […]
  • Социология у юристов Социология для юристов. Бельский В.Ю., Кравченко А.И., Курганов С.И. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2011. — 398 с. Во втором издании в простой и доступной форме раскрываются основные положения социологии как науки об обществе. […]
  • Как выплачиваются пенсии в днр В ДНР установили размеры пенсий В самопровозглашенной Донецкой народной республике установили размеры пенсий и пособий. Об этом сообщает пресс-центр ДНР. Соответствующие изменения были внесены в закон «О неотложных мерах социальной […]
  • Количество нотариусов в округе Количество нотариусов в округе В ДЕМО-режиме вам доступны первые несколько страниц платных и бесплатных документов.Для просмотра полных текстов бесплатных документов, необходимо войти или зарегистрироваться.Для получения полного […]
  • Образец приказ по выдачи мыла Приказ На Выдачу Мыла #1 ОФФЛАЙН Мона Провинциальный секретарь ID: 293 3 сообщений : 0 спасибо 0 баллов #2 ОФФЛАЙН Владимир Юрьевич Титулярный советник ID: 134 455 сообщений Онлайн: […]
  • Приказ 216 н министерства здравоохранения и социального развития рф Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008 г. N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования" (с изменениями и дополнениями) Приказ Министерства […]
  • Какая пенсия у детей инвалидов с детства Какая пенсия у детей инвалидов с детства МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: +7 (499) 653-60-72 доб. 360 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: +7 (812) 426-14-07 доб. 306 РЕГИОНЫ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НОМЕР: +8 (800) 500-27-29 доб. 126 […]
  • Приказ о введении в действие инструкций по пожарной безопасности Приказ 40 Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности в помещениях административного здания и прилегающей к зданию территории Федерального агентства морского и речного транспорта Приказ Федерального агентства морского и […]